-
Вопрос: Александр Б. из г. Краснодар спрашивает: «Решение суда вынесено в 2009 г. Исполнительный лист передан приставам в том же году, но с тех пор взыскатель требований не предъявляет и вообще не дает о себе знать. Можно ли считать, что исполнительный лист уже не действует?»Ответ: Нет, ситуация немного другая.
Три года со дня вступления судебного акта в законную силу — это срок, в течение которого исполнительные листы могут быть предъявлены к исполнению (п. 1 ст. 21 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).
Срок для предъявления исполнительного документа к исполнению прерывается предъявлением исполнительного документа к исполнению или частичным исполнением исполнительного документа должником (ч. 1 ст. 22 Закона N 229-ФЗ).
После перерыва течение срока предъявления исполнительного документа к исполнению возобновляется, время, истекшее до прерывания срока, в новый срок не засчитывается (п. 2 ст. 22 Закона N 229-ФЗ).
В случае возвращения исполнительного документа взыскателю в связи с невозможностью его исполнения срок предъявления исполнительного документа к исполнению исчисляется со дня возвращения исполнительного документа взыскателю (п. 3 ст. 22 Закона N 229-ФЗ).
Исполнительный документ, по которому взыскание не производилось или произведено частично, возвращается взыскателю, если у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными (п. 4 ч. 1 ст. 46 Закона N 229-ФЗ), в этом случае исполнительное производство подлежит окончанию судебным приставом-исполнителем (ч. 3 п. 1 ст. 47 указанного Закона). После этого взыскатель вправе повторно предъявить исполнительный лист к исполнению в течение трехлетнего срока, который начинает исчисляться с момента его возвращения взыскателю.
Следовательно, если исполнительный лист не был возвращен взыскателю судебным приставом-исполнителем в связи с невозможностью его исполнения и исполнительное производство не окончено, то исполнительный лист продолжает действовать. Он утратит свою силу только по истечении трехлетнего срока после его возвращения взыскателю в случае, если он не предъявит его повторно к исполнению. -
Вопрос: Светлана В. из г. Краснодар спрашивает: «Что делать, если после передачи исполнительного документа в службу судебных приставов он теряется? Можно ли получить дубликат утерянного документа?»Ответ: Да, получение дубликата утерянного исполнительного документа возможно.
Основания и условия выдачи:
Согласно ст. 430 ГПК РФ суд, принявший решение, вынесший судебный приказ, может выдать дубликаты исполнительных документов. Условиями выдачи дубликата исполнительного документа, исходя из смысла требований гражданского процессуального законодательства, регулирующих производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений иных органов, являются следующие условия:
— исполнительный документ утрачен;
— решение суда на момент выдачи дубликата исполнительного документа не исполнено;
— обращение за получением дубликата последовало в пределах сроков, установленных для предъявления исполнительного документа к взысканию (Апелляционное определение Московского городского суда от 06.03.2013 по делу N 11-7466/13). -
Вопрос: Возможно ли иметь в РФ двойное гражданство?Ответ: Согласно Конституции РФ гражданин РФ может иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство). Однако РФ признает двойное гражданство только в том случае, если между РФ и другим государством заключен соответствующий межгосударственный договор (ст. 62 Конституции РФ). Например, в настоящее время договоры об урегулировании вопросов двойного гражданства РФ заключила с Республикой Таджикистан и Туркменистаном. Подобных договоров с другими государствами нет.
Поэтому если гражданин РФ получил гражданство государства, с которым РФ не заключала соответствующих межгосударственных договоров, считается, что он приобрел второе гражданство, но не двойное гражданство в юридическом смысле. Для РФ такой гражданин является только гражданином РФ. Это означает, что находиться на территории РФ, въезжать и выезжать из страны, обращаться в российские органы и учреждения, в том числе за рубежом, гражданин должен только по российским документам. При этом ему не запрещается пользоваться вторым паспортом в других странах.
Приобретение гражданином РФ иного гражданства не означает прекращение гражданства РФ, не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором РФ (ст. 62 Конституции РФ).
Так, например, законодательством установлено, что лицо не может поступить на государственную службу при наличии гражданства иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором РФ (п. 7 ч. 1 ст. 16 Закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ). Также гражданин РФ, имеющий двойное гражданство, не вправе выступать учредителем телеканалов, радиоканалов, теле-, радио-, видеопрограмм, не вправе быть членом Общественной палаты (ст. 19.1 Закона от 27.12.1991 N 2124-1; п. 5 ч. 2 ст. 7 Закона от 04.04.2005 N 32-ФЗ).
Последствия приобретения двойного гражданства обычно отражаются и в межгосударственных договорах. Основным принципом таких договоров является то, что лицо, имеющее гражданство стран, заключивших договор, не может одновременно осуществлять права и обязанности, вытекающие из гражданства этих стран.
Например, призывник проходит военную службу только в стране, в которой он постоянно проживает на момент призыва, и не может быть призван в соответствии с законодательством другой страны.
Кроме того, на гражданина, состоящего в гражданстве двух стран и пребывающего на территории одной из них, не распространяются ограничения в правах или дополнительных обязанностях, которые установлены для иностранных граждан в стране пребывания.Вопрос: Собираюсь с ребенком на отдых в Турцию, нужно ли согласие бывшего супруга на выезд Ответ: Если ребенок выезжает без сопровождения родителей (усыновителей, опекунов или попечителей)?
Ответ: Если ребенок выезжает из РФ без сопровождения родителей (с другими родственниками, в зарубежный лагерь отдыха, на соревнования и т.д.) или вообще без сопровождения, необходимо оформить нотариальное согласие на выезд несовершеннолетнего ребенка из РФ. При этом для выезда из РФ достаточно согласия одного из родителей, если от второго родителя не поступало заявления о его несогласии на выезд ребенка (Письмо Пограничной службы ФСБ России от 27.06.2007 N 21/1/7/3).
Если ребенок выезжает в сопровождении одного из родителей Если ребенок выезжает в сопровождении одного из родителей и второй родитель не возражает против его выезда, то нотариально оформленное согласие второго родителя на выезд ребенка из РФ не требуется.
Обратите внимание!
Необходимость предоставления согласия второго родителя на выезд ребенка за границу может быть предусмотрена законодательством страны въезда, поэтому рекомендуем заблаговременно ознакомиться с требованиями к документам для въезда ребенка в страну назначения и заранее подготовить нотариальное согласие второго родителя. -
Вопрос: Люба С. из г. Ялта спрашивает: «Я живу в городе Ялта (Республика Крым) могу ли заключить соглашение на оказании юридических услуг с адвокатом из Краснодара для представления моих интересов по гражданскому делу в суде г. Ялта и других судах Республики Крым ( Симферополе , Керчи и т.д.).»Ответ: Да, Мы представляем интересы Наших клиентов на территории Республики Крым.
Вы можете заключить соглашение с адвокатом из Краснодара, для того что бы он представлял ваши интересы как по гражданскому так и уголовному делу.
Адвокат – лицо обладающие особым статусом, который он приобретает только после того, как отработает не менее двух лет по юридической специальности с момента окончания высшего учебного заведения и сдаст специальный квалификационный экзамен. После этого он заносится в реестр адвокатов того субъекта РФ, в котором адвокат изъявляет желание работать. Это не влияет на фактический регион присутствия адвоката, не мешает ему при оказании платных юридических услуг работать на территории какого-либо субъекта РФ, участвовать в судебных заседаниях какого-либо суда на территории РФ. -
Вопрос: Мурат А. из г. Майкоп: « Соблюден ли налогоплательщиком срок для обращения в суд с иском о взыскании излишне уплаченного налога, если на момент подачи указанного иска (01.10.2015) истекли три года со дня уплаты налога (01.10.2009), но не истекли три года со дня получения налогоплательщиком (10.10.2012) решения налогового органа об отказе в осуществлении возврата налога, принятого по результатам рассмотрения своевременно поданного налогоплательщиком (30.09.2012) в соответствии с п. 7 ст. 78 НК РФ заявления о возврате излишне уплаченного налога? »Ответ: Трехлетний срок на обращение налогоплательщика в суд с иском о возврате излишне уплаченного налога следует считать со дня, когда налогоплательщик узнал или должен был узнать о нарушении своего права на своевременный возврат налога.
В рассматриваемом случае днем, когда налогоплательщик узнал о нарушении своего права на своевременный возврат налога, является день, когда налогоплательщик получил решение налогового органа об отказе в осуществлении возврата налога.
Следовательно, поскольку на момент обращения в суд три года со дня получения налогоплательщиком указанного решения налогового органа не истекли, надлежит прийти к выводу, что налогоплательщик своевременно обратился в суд с иском о взыскании излишне уплаченного налога.Обоснование: Согласно пп. 5 п. 1 ст. 21 и ст. 78 Налогового кодекса РФ налогоплательщик имеет право на своевременный зачет или возврат сумм излишне уплаченных налогов, пеней, штрафов.
Пунктом 7 ст. 78 НК РФ установлено, что заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы, если иное не предусмотрено НК РФ.
В то же время, как неоднократно указывал Конституционный Суд РФ (Определения от 21.12.2011 N 1665-О-О, от 21.06.2001 N 173-О), закрепление в ст. 78 НК РФ трехлетнего срока давности для возврата излишне уплаченного налога не препятствует налогоплательщику в случае пропуска указанного срока обратиться в суд с иском о возврате из бюджета переплаченной суммы в порядке гражданского или арбитражного судопроизводства, и в этом случае действуют общие правила исчисления срока исковой давности — со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.
До недавнего времени суды признавали, что днем, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права, следует считать день, когда налогоплательщик узнал или должен был узнать о факте излишней уплаты налога (Постановления Президиума ВАС РФ от 08.11.2006 N 6219/06, от 25.02.2009 N 12882/08). При этом момент, когда налогоплательщик узнал или должен был узнать о факте излишней уплаты налога, подлежал определению с учетом оценки совокупности всех имеющих значение для дела обстоятельств (в частности, причины, по которой налогоплательщик допустил переплату налога, наличия у него возможности для правильного исчисления налога по данным первоначальной налоговой декларации, изменения действующего законодательства в течение рассматриваемого налогового периода), а также других обстоятельств, которые могли быть признаны судом в качестве достаточных для признания срока на возврат налога непропущенным (Постановление Президиума ВАС РФ от 13.04.2010 N 17372/09).
Однако, как следует из п. 79 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации» (далее — Постановление Пленума ВАС РФ N 57), Пленум ВАС РФ занял иную позицию по данному вопросу, разъяснив, что налогоплательщик вправе обратиться в суд с иском о возврате излишне уплаченных сумм налогов, пеней, штрафов в течение трех лет считая со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права на своевременный зачет или возврат указанных сумм.
Вышеуказанная позиция Пленума ВАС РФ о начале течения срока для обращения с иском о возврате излишне уплаченных сумм налогов, пеней, штрафов согласуется с п. 33 Постановления Пленума ВАС РФ N 57, в котором разъяснено, что обращение налогоплательщика в суд с иском о возврате или зачете излишне уплаченных сумм налогов, пеней, штрафов возможно только в случае отказа налогового органа в удовлетворении соответствующего заявления налогоплательщика либо неполучения налогоплательщиком ответа в установленный законом срок.
При этом буквальное толкование абз. 3 п. 33 Постановления Пленума ВАС РФ N 57 позволяет прийти к выводу, что нарушение права налогоплательщика на своевременный зачет или возврат сумм излишне уплаченных налогов, пеней, штрафов имеет место тогда, когда надлежащее соблюдение налогоплательщиком регламентированной ст. 78 НК РФ процедуры не обеспечило реализации данного права в административном (внесудебном) порядке по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения налоговым органом возложенных на него законом обязанностей.
Учитывая вышеизложенное, считаем, что в рассматриваемом случае днем, когда налогоплательщик узнал о нарушении своего права на своевременный возврат налога, следует считать день, когда налогоплательщик получил решение налогового органа об отказе в осуществлении возврата налога. -
Вопрос : Анастасия спрашивает, в какой форме должен быть заключен договор с адвокатом?Ответ: Многим из нас хотя бы раз в жизни придётся или приходилось обращаться за квалифицированной юридической помощью. И здесь сразу же встаёт вопрос о выборе адвоката. Изначально правильно выбранный адвокат – это уже половина Вашего успеха в защите нарушенного права, разрешении спора, защите или представлении Ваших интересов в самых различных организациях, и государственных органах, включая судебные. На что же следует обращать внимание при обращении к адвокату за оказанием квалифицированной юридической помощи?
Следует обратить внимание на предстоящие характер, объём, и способ оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом. Данные обстоятельства должны быть урегулированы соглашением об оказании юридической помощи, где должен быть указан перечень оказываемых адвокатом услуг, а также указана стоимость каждой из них в отдельности.
Это имеет принципиальное значение, поскольку в случае выигрыша дела в суде, судебные издержки лягут на проигравшую сторону, а соглашение в данном случае будет играть роль документа, подтверждающего расходы, необходимые для защиты своего права. При рассмотрении вопроса о взыскании судебных расходов суд будет рассматривать, какие услуги адвокатом оказывались и за какую плату, и соответственно подлежит ли их оплата возмещению другой стороной в рамках текущего судебного разбирательства, и в каком объёме.
Адвокатская палата субъекта РФ может устанавливать рекомендуемые тарифы на услуги адвокатов, зарегистрированных в реестре соответствующего региона. Данные тарифы не являются для адвокатов обязательными, но от них можно отталкиваться при рассмотрении вопроса об оплате труда адвоката.
Выбор адвоката всегда остаётся за вами. В том числе и от него зависит, сможете ли вы эффективно и с минимальными издержками защитить свои права и интересы или нет .
-
Вопрос: Я уведомила работодателя об увольнении. За два дня до окончания двухнедельного срока после подачи заявления у меня заболел ребенок. Когда меня можно уволить, если по истечении срока уведомления об увольнении я все еще нахожусь на больничном по уходу за ребенком? Если листок нетрудоспособности закрыт позже дня увольнения, больничный мне оплатить за период от начала больничного по день увольнения или по день закрытия листка нетрудоспособности?Ответ: Если вы не отозвали свое заявление об увольнении и отсутствует на рабочем месте в последний рабочий день, то у работодателя нет оснований для изменения даты увольнения и работодатель обязан уволить вас в день, указанный в заявлении.
Так как страховой случай (временная нетрудоспособность по уходу за ребенком) наступил во время действия трудового договора, пособие необходимо выплатить за период от начала больничного по день закрытия листка нетрудоспособности.
Согласно ч. 1 ст. 80 Трудового кодекса РФ работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели. На основании ч. 5 ст. 80 ТК РФ, если до истечения срока предупреждения об увольнении работник не отозвал свое заявление, работодатель производит увольнение.
В соответствии с ч. 6 ст. 81 ТК РФ не допускается увольнение работника в период его временной нетрудоспособности по инициативе работодателя. В описанной ситуации это положение ТК РФ не применяется, так как у работодателя есть заявление об увольнении от работника.
Таким образом, если работник не отозвал свое заявление об увольнении и отсутствует на рабочем месте в последний рабочий день, у работодателя нет оснований для изменения даты увольнения и работодатель обязан уволить работника в день, указанный в заявлении.
В соответствии с ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности осуществляются страхователем по месту работы (службы, иной деятельности) застрахованного лица.
Так как страховой случай (временная нетрудоспособность по уходу за ребенком) наступил во время действия трудового договора, пособие необходимо выплатить за период от начала больничного по день закрытия листка нетрудоспособности (ч. 1 ст. 6 Федерального закона N 255-ФЗ). -
Вопрос: Марина из г. Краснодар спрашивает: «Для улучшения жилищных условий в квартире была произведена перепланировка (переустройство). Какие действия необходимо предпринять, чтобы привести документы в соответствие с действующим жилищным законодательством.»Ответ: Для оформления произведенной перепланировки вам необходимо обратилась с заявлением в МВК г. Краснодара (уполномоченный орган). Приложив документы подтверждающие, что произведенная вами перепланировка соответствует строительным нормам и правилам и не нарушает права и интересы третьих лиц. В течении 15 дней по вашему заявлению должно быть принято решение (составлен акт). В случае если вам будет отказано в сохранении квартиры в перепланированном виде, то необходимо обратиться в суд. В соответствии с ч.4 ст. 29 ЖК РФ на основании решения суда жилое помещение может быть сохранено в переустроенном и (или) перепланированном состоянии, если этим не нарушаются права и законные интересы граждан либо это не создает угрозу их жизни или здоровью
-
Вопрос: Делим имущество с бывшем супругом в качестве имущества, подлежащего разделу я указала земельный участок, бесплатно предоставленный постановлением главы районной администрации в собственность моему бывшему супругу во время брака. Супруг заявил встречные исковые требования о разделе квартиры, которую я приватизировала во время брака и от участия в приватизации которой отказался супруг. Правомерны ли наши требования.Ответ: Согласно ст. 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. В частности, это имущество, приобретенное за счет общих доходов супругов. При этом неважно, на имя кого из супругов оно приобретено или кем из супругов внесены денежные средства. Однако имущество, полученное одним из супругов во время брака по безвозмездным сделкам, является его индивидуальной собственностью (п. 1 ст. 36 СК РФ).
Согласно буквальному смыслу указанной нормы земельный участок нельзя назвать совместной собственностью супругов, поскольку сделка по передаче районной администрацией земельного участка в собственность была безвозмездной. Однако в данном случае необходимо установить, был ли выделен земельный участок только вашему супругу или же супругу с учетом его семьи. Такая необходимость следует из Определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 12.02.2002. В случае если участок был предоставлен супругу с расчетом на его семью, ваши требования правомерны.
Согласно ст. 1 Закона РФ от 04.07.1991 N 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» приватизация жилых помещений представляет собой бесплатную передачу на добровольной основе в собственность граждан РФ жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде. Приватизация квартиры — это безвозмездная сделка по передаче квартиры в собственность. Следовательно, указанная квартира находится в вашей индивидуальной собственности Данный вывод подтверждается судебной практикой (см. Постановление президиума Московского областного суда от 17.01.2007 N 27 по делу N 44г-475).Вопрос: Супруг является участником ООО (48 % доли ) При разделе имущества могу ли я в случае раздела имущества стать участником общества .
Ответ: В соответствии со ст. 34 Семейного кодекса РФ доли в капитале, внесенные в коммерческие организации в период брака, независимо от того, на имя кого из супругов они приобретены либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства, являются совместной собственностью супругов. Поскольку доля в уставном капитале относится к общему имуществу супругов, при распоряжении такой долей должны применяться положения ст. 35 СК РФ и ст. 253 ГК РФ. В частности, при совершении сделки по отчуждению доли в уставном капитале общества одним супругом требуется получить нотариальное согласие другого супруга.
При разделе общего имущества супругов в судебном порядке бывший супруг приобретает, подобно наследнику, имущественные права, а не автоматически права участника общества. Поскольку отношения, возникающие по поводу перехода доли к другому супругу, не являющемуся участником общества, в случае раздела имущества супругов прямо законом не урегулированы, судебная практика исходит из того, что с учетом экономической сущности ООО как объединения лиц, при котором личности участников общества имеют значение, законодателем установлены определенные правила для приобретения прав участника общества.
Если участники общества не согласуют принятие другого супруга в состав участников общества (что при наличии разногласий между супругами очень прогнозируемо), этому супругу должна быть выплачена компенсация исходя из действительной стоимости доли в уставном капитале ООО, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий предъявлению супругом требования о разделе общего имущества. По соглашению супругов и других участников ООО супругу, предъявившему требование о выплате доли в уставном капитале общества, ООО может выдать в натуре имущество такой же стоимости.
Таким образом, супруг, претендующий на получение части доли в уставном капитале ООО, вправе рассчитывать на получение половины действительной доли в виде денежной компенсации и не вправе в суде ставить вопрос о признании его участником общества, если против этого возражают другие участники общества. -
Вопрос: Добрый день, я уволен по сокращению штата С меня по исполнительному листу удерживались алименты на содержание ребенка в размере 25% от заработной платы. Я обратился в организацию за выплатой среднего заработка за второй месяц трудоустройства. Должны ли удерживать с меня 25% алиментов?Ответ: Удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей производится в том числе с суммы среднего заработка, сохраняемого за работником во всех случаях, предусмотренных законодательством о труде (пп. «к» п. 1 Перечня видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 N 841). Таким образом, с сохраняемого среднего заработка за второй месяц следует удержать алименты в установленном размере.
Вопрос: Мой бывший супруг имеет непостоянный заработок. Могу ли я взыскать с него алименты на несовершеннолетнего ребенка в определенной денежной сумме?
Ответ: В соответствии со ст. 83 Семейного кодекса Российской Федерации при отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних детей и в случаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход, либо если этот родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или частично в натуре или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок и (или) иной доход, а также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой денежной сумме.
Размер данной суммы определяется судом исходя из максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств.Вопрос: Я индивидуальный предприниматель, бывшая супруга подала заявление на алименты. С какой суммы дохода будут удерживаться алименты на одного ребенка и в каком размере? Если в какой-то период у меня не будет доходов, обязан ли я перечислять алименты?
Ответ: Алименты будут удерживаться с ваших доходов от предпринимательской деятельности. В соответствии с пп. «з» п. 2 Перечня видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 N 841. Аналогичное мнение содержится и в Письме Минфина России от 17.08.2012 N 03-11-11/250. Причем при расчете алиментов нужно исходить из чистого дохода предпринимателя (то есть учитывать произведенные расходы).
Что касается размера алиментов, то на несовершеннолетних детей он устанавливается в доле от дохода индивидуального предпринимателя (п. 1 ст. 81 Семейного кодекса РФ). Так, размер алиментов на одного ребенка равен 25% от дохода. Поэтому с ваших доходов от предпринимательской деятельности ежемесячно будет перечисляться 25% на алименты. Если у вас как у предпринимателя не будет доходов и вы подтвердите это соответствующими документами, то платить алименты вам все равно придется. В этом случае размер алиментов определяют исходя из размера средней зарплаты в РФ на момент взыскания алиментов (п. 4 ст. 113 Семейного кодекса РФ). Взыскание алиментов осуществляет судебный пристав-исполнитель на основании исполнительного документа. -
Вопрос: Константин из Краснодара после развода несовершеннолетняя дочь проживает с бывшей женой. Как правильно оформить соглашение об определении места жительства ребенка.Ответ: Не всегда родители ребенка оказываются теми людьми, которым суждено всю жизнь провести вместе. Иногда они расстаются и начинают жить отдельно. Но от этого они не перестают быть родителями их общего ребенка. Они должны воспитывать его, заниматься его образованием и развитием. В связи с тем, что нельзя «разорвать» ребенка между ними, Семейный кодекс РФ предписывает оставить ребенка за одним из родителей, а другому предоставить возможность периодического общения с ним. При расставании супругов, имеющих ребенка, одним из первых встает вопрос о том, с кем останется ребенок: с мамой или с папой. Если каждый из родителей настаивает на том, что именно он сможет воспитать ребенка наилучшим образом, то дело заканчивается серьезными конфликтами, в которых зачастую обе стороны уже полностью забывают об интересах самого ребенка.
Заключение соглашения о месте жительства ребенка
Это соглашение может быть заключено только по взаимному согласию родителей. Принуждать к заключению такого соглашения нельзя как по морально-этическим, так и по чисто практическим соображениям. Соглашение может быть заключено в простой письменной форме, нотариальное удостоверение не обязательно. Этим соглашением родители могут установить, с кем из них останется ребенок. Причем, по общему правилу они могут свободно выбрать, будет это мама или папа. Однако если будет установлено, что оставление ребенка с родителем, указанным в соглашении, явно противоречит интересам самого ребенка, то суд по иску другого родителя или органа опеки и попечительства сможет изменить место жительства ребенка. Обстоятельствами, свидетельствующими о нарушении интересов ребенка, в частности могут быть: отсутствие определенного места жительства у родителя, с которым оставлен ребенок, отсутствие у него места работы, серьезные психологические заболевания, асоциальный образ жизни и т.д. Если достичь соглашения не удается, тогда родитель, желающий, чтобы ребенок проживал с ним, может обратиться в суд за разрешением спора
-
Вопрос: Галина Геннадьевна из Краснодара спрашивает Я собственник квартиры, в ней зарегистрированы два моих совершеннолетних сына, которые проживают со мной. Один женат, его жена живет с нами, но зарегистрирована по другому адресу, а внук зарегистрирован в моей квартире. Какие права имеют на мою жилплощадь жена сына и внук? Можно ли их выселить в случае развода сына с женой?Ответ: В силу п. 1 ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его назначением и пределами его использования, которые установлены ЖК РФ (п. 1 ст. 30 ЖК РФ). Как следует из п. 4 ст. 60 СК РФ, ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, родители не имеют права собственности на имущество ребенка. Согласно п. 1 ст. 256 ГК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества.
Поэтому ни ваши сыновья, ни невестка, ни внук не имеют права собственности на вашу квартиру.
По общему правилу в случае прекращения семейных отношений с собственником жилого помещения право пользования жилым помещением за бывшим членом семьи собственника этого жилого помещения не сохраняется, если иное не установлено соответствующим соглашением (ч. 4 ст. 31 ЖК РФ). Это означает, что бывшие члены семьи собственника утрачивают право пользования жилым помещением и должны освободить его (ч. 1 ст. 35 ЖК РФ). В противном случае собственник жилого помещения вправе требовать их выселения в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения.
В случае развода бывшая жена вашего сына не будет иметь никаких прав на вашу квартиру. Внук до достижения им возраста 14 лет имеет право проживать вместе с вами. Однако в случае снятия сына с регистрационного учета в вашей квартире вы можете в судебном порядке выписать и внука из своей квартиры
-
Вопрос: Татьяна из г. Лабинска спрашивает: «На земельном участке с целевым назначением индивидуальное жилищное строительство в настоящее время возводится жилой дом. Земельный участок расположен в пределах населенного пункта. Возможна ли регистрация права собственности на данный жилой дом в упрощенном порядке, то есть в порядке «дачной амнистии»? Необходимо ли для регистрации получение разрешения на строительство жилого дома?»Ответ: «Дачная амнистия» — это обиходное название порядка, установленного Федеральным законом от 30 июня 2006 года N 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» (далее — Закон N 93-ФЗ). В нем речь идет об упрощении процедуры оформления прав граждан на некоторые объекты недвижимости. Так, например, упрощен порядок государственной регистрации прав на такие объекты недвижимого имущества, как земельные участки, предоставленные для ведения личного, подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, а также на созданные или создаваемые на них строения или сооружения.
Гражданам, которые построили индивидуальные жилые дома и хозяйственные постройки после введения в действие закона о «дачной амнистии», на земельных участках, предоставленных под индивидуальное строительство или личное подсобное хозяйство в пределах населенных пунктов, не требуется получать разрешение на строительство и разрешение на ввод такого объекта в эксплуатацию, а необходимо представить кадастровый паспорт такого объекта.
Обратите внимание, что в соответствии с п. 2 ст. 25.3 Закона о регистрации не допускается осуществление государственной регистрации права собственности на соответствующий создаваемый или созданный объект недвижимого имущества, если сведения о земельном участке, на котором расположен такой объект недвижимого имущества, отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, за исключением случаев, прямо указанных в данной статье.